Главная Обратная связь

Дисциплины:






Понятие, признаки и состав преступления



 

Понятие преступления – основная категория уголовного права. Согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ, «преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».

Преступление – это, прежде всего, поступок человека, говоря словами закона, деяние. Преступление – это акт поведения конкретного человека, осуществляемый под контролем его сознания и воли, имеющего свободу принятия решения, т.е. свободу выбора между, по крайней мере, двумя вариантами поведения человека. Ни мысли, ни намерения, ни убеждения человека какими бы предосудительными они не были, если они не нашли своего внешнего выражения, не воплотились в поступке, не могут признаваться преступлением.

За пределами деяния остаются все «действия» людей, не контролируемые их сознанием, например, рефлекторные или судорожные движения или перемещение человека, сбитого с ног в результате резкой остановки транспортного средства. Не образуют преступления случаи, когда человек не осознает смысл и значение того, что он совершает, находясь в состоянии невменяемости.

Так же за пределами деяния остаются случаи, когда смысл совершаемого понятен человеку, но оно не контролируется его волей. Воля – это решимость совершить деяние. Воля может быть парализована в результате душевного заболевания (лицо сознает характер своих действий, но не может руководить ими) или в результате физического принуждения, если лицо утратило возможность руководить своими действиями.

Преступное деяние может выражаться в одной из двух форм: действии или бездействии. Под действием понимается активное поведение, под бездействием – пассивное поведение, состоящее в невыполнении лицом своей обязанности совершить определенные действия.

Преступление как правовое явление характеризуется определенными признаками. Признаки преступления могут быть выяснены на основе анализа законодательного определения понятия преступления. Ими являются: общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость.

Общественная опасность – это свойство деяния причинить или создать реальную угрозу причинения вреда охраняемым уголовным законом отношениям и интересам. Общественная опасность – материальный признак преступления, выражающий социальную сущность данного юридического понятия. Именно этот признак объясняет, почему то или иное деяние признается преступлением. Общественная опасность как материальный признак преступления имеет качественную и количественную характеристики.

Качественный признак общественной опасности – ее характер, зависящий от важности охраняемого общественного отношения или интереса, на который посягает деяние. Например, преступления против жизни и здоровья личности всегда более опасны по своему характеру, чем преступления против собственности, в силу того, что интересы жизни и здоровья являются несоизмеримо более ценным юридическим благом по сравнению с интересами собственности.



Количественный признак общественной опасности – ее степень, зависящая от характера воздействия различных преступлений на одни и те же охраняемые законом отношения. Степень общественной опасности преступления может зависеть от способа совершения преступления, формы вины, тяжести последствий, размера нанесенного ущерба, так же следует принимать во внимание окончена или нет преступная деятельность, совершено преступление единолично или в соучастии и т. д. Например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) имеет более высокую степень общественной опасности, чем причинение вреда средней тяжести (ст. 112 УК РФ) и легкого (ст. 115 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ) более общественно опасен, чем кража (ст. 158 УК РФ), так как предполагает использование для завладения имуществом более опасного способа – насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего.

Степень общественной опасности преступления находит свое окончательное выражение в санкции. Чем выше степень общественной опасности преступления, тем более строгое наказание предусматривает санкция статьи.

Часть 2 ст. 14 УК РФ дает понятие малозначительности деяния: «Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности». В данной норме более полно раскрывается признак общественной опасности. Смысл ее состоит в том, что преступлением может быть признано лишь деяние, обладающее высокой, характерной для уголовного закона степенью общественной опасности. В случае лишь формального совпадения признаков совершенного деяния с теми признаками, которые описаны в законе, при отсутствии возможности причинения охраняемым общественным отношениям существенного вреда деяние не должно рассматриваться в качестве преступления за отсутствием одного из его признаков – общественной опасности. Деяние в подобных случаях имеет лишь незначительную степень общественной опасности, которая не доходит до уровня общественной опасности, характерной для преступлений. Уголовное дело в таких случаях не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению.

Деяние может быть признано малозначительным, а лицо, его совершившее, не подлежащим уголовной ответственности в случае, например, незначительности причиненного ущерба (кража малоценной вещи, повреждение имущества, если для его восстановления не требуется значительных затрат). При совершении умышленного преступления должно быть установлено, что умысел виновного был направлен именно на совершение малозначительного деяния и причинение последствий, не обладающих высокой степенью общественной опасности.

Уголовный Кодекс на законодательном уровне классифицировал преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности деяния. В ст. 15 УК РФ выделены категории преступлений: небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным Кодексом, не превышает двух лет лишения свободы. К этой категории относятся, например, побои (ст. 116 УК РФ), оставление в опасности (ст. 125 УК РФ).

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным Кодексом, превышает два года лишения свободы. Например, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ч.ч. 1, 2 ст. 151 УК РФ), незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ).

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы. Например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. ч. 1, 2 ст. 111 УК РФ), захват заложника (ч. 1 ст. 206 УК РФ).

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых Уголовным Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. Например, убийство (ст. 105 УК РФ), государственная измена (ст. 275 УК РФ).

Значение деления преступлений на категории имеет не только теоретический, но и практический характер. Категории преступлений учитываются при определении вида рецидива (ст. 18 УК РФ), наказуемости приготовления к преступлению (ч. 2 ст. 30 УК), определении режима отбывания наказания в виде лишения свободы (ст. 58 УК РФ), влияют на освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ) и т. д.

Материальный признак преступления, т. е. общественная опасность как внутреннее свойство деяния, предполагает его дополнение формальным признаком – указанием на уголовную противоправность.

Противоправность деяния означает, что преступлением может быть признано только то деяние, которое прямо запрещено нормой Особенной части Уголовного Кодекса. Законодатель в ст. 3 УК РФ в качестве уголовно-правового принципа закрепил положение о том, что преступность деяния определяется только Уголовным Кодексом. Возможны ситуации, когда действие или бездействие в правосознании людей является общественно опасным, однако законодатель не признает его в качестве преступления. Только с момента объявления деяния противоправным, издания соответствующего закона оно становится преступлением, а у государства появляется возможность бороться с подобными деяниями уголовно-правовыми средствами. И наоборот, лишь после отмены в установленном порядке уголовно-правовой нормы предусмотренное в ней деяние перестает быть преступлением.

Виновность как признак преступления непосредственно вытекает из принципа вины, закрепленного в ст. 5 УК РФ. Данный принцип закрепляет положение о том, что «лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействия) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина». Уголовное законодательство РФ устанавливает запрет на объективное вменение, т. е. уголовную ответственность за невиновное причинение вреда. Виновность в уголовно-правовом понимании означает определенное психическое отношение лица к своему поведению и его последствиям. Вина проявляется в одной из предусмотренных законом форм: в форме умысла (прямого или косвенного) или в форме неосторожности (в виде легкомыслия или небрежности). Если деяние совершенно без вины, то оно не может признаваться преступлением и не влечет уголовной ответственности.

Наказуемость как признак преступления представляет собой возможность (угрозу) назначения и применения наказания за совершенное преступное деяние. Каждый факт совершения преступления сопровождается угрозой назначения наказания. Только такие деяния следует считать преступлениями, за которые законодатель считает необходимым назначить уголовное наказание. Если деяние не следует наказывать в уголовном порядке, то нет необходимости признавать его преступлением.

Понятие преступления, сформулированное в ч.1 ст.14 УК РФ, определяет его социальные и юридические признаки, которые характерны для всех преступлений. Данные признаки позволяют отграничивать преступления от иных правонарушений, однако, основываясь на них, нельзя определить, о каком конкретно преступлении идет речь, поскольку любое преступление обладает каждым из указанных признаков. В связи с этим в науке уголовного права выработано понятие «состав преступления», т. е. совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков определяющих общественно опасное деяние как преступление. Объективные признаки описывают внешние проявления деяния, а субъективные – само лицо и его психическую деятельность относительно деяния и его результатов.

Если преступление – это совершенное в реальной жизни конкретное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания, то состав преступления – это разработанный наукой уголовного права и зафиксированный в законе инструмент, позволяющий определить юридическую конструкцию общественно опасного деяния и сделать вывод о том, что это деяние является преступлением, описанным в той или иной норме Особенной части Уголовного Кодекса. Конкретное преступление и его состав тесно связаны между собой.

Традиционно в структуре состава преступления различают его признаки и элементы.

Признак состава преступления – это единичная, конкретная законодательная характеристика наиболее значимых свойств преступления.

Элемент состава преступления – его обязательная составная часть, состоящая из группы признаков. Именно признаки состава преступления описывают отличительные черты каждого преступления. Например, хищения отличаются между собой по способу совершения: при краже имущество похищается тайно, а грабежу присущ открытый способ хищения.

Любой состав преступления состоит из четырех элементов: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона.

Объект преступления – это охраняемые уголовным законом общественные отношения и интересы, на которые посягает преступление, чему оно причиняет или может причинить вред. Например, при убийстве – жизнь человека, при хищении – отношения собственности.

С объектом преступления тесно связаны предмет посягательства и личность потерпевшего. Предмет преступления – это конкретная вещь материального мира, на которую направленно посягательство. Например, при хищениях предметом преступления будет являться чужое имущество.

Под потерпевшим понимается физическое лицо, которому преступлением причиняется физический, имущественный или моральный вред.

В зависимости от степени общности охраняемых законом отношений, все объекты преступления делятся на общий, родовой, видовой и непосредственный.

Общим объектом является совокупность всех охраняемых уголовным законодательством общественных отношений и интересов. Данная совокупность предусмотрена ч. 1 ст. 2 УК РФ – права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок, общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской Федерации, мир и безопасность человечества. Следовательно, общий объект у всех преступлений один.

Родовой объект – это объект, которым охватывается определенный круг однородных по своей экономической либо социально-политической сущности общественных отношений, которые в силу этого должны охраняться единым комплексом взаимосвязанных уголовно-правовых норм. Например, общественные отношения, связанные с личностью, экономикой, государственным строем России. В зависимости от родового объекта проведено структурирование Особенной части УК РФ на разделы.

Видовой объект – группа общественных отношений и интересов, взятая под охрану в главе Особенной части УК РФ, т.е. более конкретизированная группа. Видовой объект находится внутри родового, соотносится с ним как часть с целым и, в отличие от последнего, объединяется на основе не однородности, а тождественности или большой степени сходства (один вид) общественных отношений. Например, интересы собственности, отношения в сфере экономической деятельности, интересы службы в коммерческих и иных организациях, образуют в совокупности такой родовой объект, как интересы экономики в целом.

Непосредственный объект – те конкретные общественные отношения, которые поставлены законодателем под охрану определенной уголовно-правовой нормой и которым причиняется вред преступлением, подпадающим под признаки, установленные данной нормой.

Объективная сторона преступления – это внешнее проявление деяния и его последствий в реальной действительности. Это его физическая сторона, которая может непосредственно восприниматься с помощью органов чувств человека. Преступление можно видеть, слышать, чувствовать и т. д. Объективная сторона преступления придает уголовно наказуемому деянию индивидуальность и позволяет отграничивать одно преступление от другого. Она состоит из ряда признаков: деяния (действие или бездействие), общественно опасных последствий, времени и места совершения преступления, способа, орудий, средств и обстановки его совершения.

Субъект преступления – это лицо, совершившее преступление. Признаками любого субъекта являются достижение им возраста привлечения к уголовной ответственности и вменяемость, т. е. способность лица осознавать характер своих действий и руководить ими. При описании ряда конкретных преступлений законодатель включает в характеристику субъекта этих преступлений и некоторые дополнительные признаки, касающиеся гражданства, должностного положения, пола, отношения к воинской обязанности и пр.

Субъективная сторона преступления – это имеющие юридическое значение психические процессы, происходящие в сознании и воле лица, совершающего преступление, по поводу его совершения. Субъективная сторона преступления образует его психологическое содержание, поэтому она является внутренней (по отношению к объективной) стороной преступления. Признаками субъективной стороны являются: вина, мотив и цель.

Вина – это психическое отношение лица к совершенному деянию и наступившим общественно опасным последствиям, выраженное в форме умысла и неосторожности.

В Уголовном Кодексе определенны два вида умысла – прямой и косвенный (ст.25 УК РФ).

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.

Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.

Умысел наиболее распространенная форма вины.

Статья 26 УК РФ определяет два вида неосторожности – легкомыслие и небрежность.

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий.

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.

Деяние, совершенное по неосторожности считается преступлением, только если эта форма вины прямо предусмотрена в статье Особенной части (ст. 2 ст. 24 УК РФ).

Важное значение для оценки преступного деяния имеют такие признаки субъективной стороны преступления, как мотив и цель.

Мотив преступления – это внутренние побуждения лица, которыми оно руководствовалось при совершении преступления. Мотив характерен только для умышленных преступлений.

Цель преступления представляет собой мысленное стремление лица к достижению желаемого результата, ради которого субъект совершает преступление. Цель присуща преступлениям, совершаемым только с прямым умыслом.

Помимо группировки признаков состава преступления по четырем его элементам в теории уголовного права используется и другая их классификация, основанная на степени обязательности юридических признаков. По этому критерию признаки состава преступления подразделяются на обязательные и факультативные.

Обязательные признаки состава преступления – это признаки, которые присущи всем конкретным составам преступлений.

Обязательными признаками состава преступления являются:

- для характеристики объекта преступления – общественные отношения, охраняемые уголовным законом от преступных посягательств;

- для характеристики объективной стороны – общественно опасное деяние (действие или бездействие);

- для характеристики субъективной стороны – вина в форме умысла или неосторожности;

- для характеристики субъекта – физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста, установленного уголовным законом, для привлечения лица к уголовной ответственности.

Факультативные признаки состава преступления – это признаки, которые присущи не всем составам преступления, а только некоторым из них. Законодатель использует факультативные признаки при конструировании только отдельных составов в добавление к основным признакам, чтобы выделить специфические свойства данного конкретного преступления.

Факультативные признаки могут дополнительно характеризовать все элементы состава преступления:

- для характеристики объекта – предмет преступления, потерпевший;

- для характеристики объективной стороны – общественно опасное последствие, причинная связь между деянием и наступившими последствиями, время, место, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления;

- для характеристики субъекта преступления – признак специального субъекта;

- для характеристики субъективной стороны – мотив, цель.

В зависимости от того, насколько важным считает законодатель тот или иной факультативный признак в конкретном составе преступления, этот признак может выполнять три функции.

Во-первых, нередко какой-то из факультативных признаков вводится в состав преступления и становится, таким образом, обязательным признаком этого состава. Например, способ совершения преступления, являясь факультативным признаком в общетеоретическом плане, становится обязательным признаком применительно к краже (тайный способ хищения чужого имущества). Во-вторых, тот же самый признак может в других случаях приобрести значение квалифицирующего, т. е. признака, повышающего опасность преступления и изменяющего его квалификацию (убийство, совершенное общеопасным способом, – п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В-третьих, если признак не входит в основной состав (не стал обязательным) и не предусмотрен в качестве квалифицирующего, он может выступать как обстоятельство, смягчающее или отягчающее наказание (ст.ст. 61 или 63 УК РФ), и в этом качестве влиять на избрание судом вида и размера наказания. Например, совершение любого преступления такими способами, как особая жестокость, садизм, издевательство над потерпевшим, рассматривается как обстоятельство, отягчающее наказание, во всех случаях, когда такой способ не является ни обязательным, ни квалифицирующим признаком (п. «и» ч. 1 ст. 63 УК РФ). А совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, не будучи обязательной предпосылкой привлечения к уголовной ответственности и не влияя на квалификацию преступления, во всех случаях рассматривается как смягчающее обстоятельство (п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Составы преступлений можно классифицировать по различным основаниям. В науке уголовного права такое деление осуществляется на основе следующих критериев: по степени общественной опасности; по способу описания в законе; в зависимости от законодательной конструкции объективной стороны.

По степени общественной опасности различают основной состав, состав с отягчающими обстоятельствами (квалифицированный состав) и состав со смягчающими обстоятельствами (привилегированный состав).

Основной состав раскрывает признаки данного вида преступления, не называя ни отягчающих, ни смягчающих обстоятельств (ч.1 ст.105, ч.1 ст.158 УК РФ). Квалифицированный и особо квалифицированный составы определяются указанием в конкретной норме признаков, отягчающих уголовную ответственность (ч.2 ст.105, ч.2 ст.158 УК РФ). Преступление с привилегированным составом предусматривает уголовную ответственность за деяние, совершенное при обстоятельствах, смягчающих вину субъекта преступления (ст.107, 108 УК РФ).

В зависимости от способа описания (структуре) составы преступлений подразделяются на простые и сложные.

В простом составе преступления все элементы количественно, пространственно и во временном отношении выражены однократно: один объект, одно действие, одно последствие и т. д.

В сложном составе преступления содержится либо два однородных элемента, либо составы слагаются из двух и более простых составов, либо происходит удлинение процесса совершения деяния во времени и пространстве. Разновидности этого состава:

1. Состав с удвоенными элементами: двумя объектами (например, при разбое посягательство происходит на отношения собственности и личность), двумя последствиями, двумя формами вины (например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего);

2. Составной состав, который складывается из более простых составов, теряющих в сложном составе свое правовое значение; например, массовые беспорядки, включающие в себя насилие, погромы, поджоги, уничтожение имущества, применение огнестрельного оружия и т. д. (ст.212 УК РФ);

3. Составы, в основе которых лежат альтернативные действия, т. е. состав считается выполненным, когда совершено одно или другое действие, указанное законом, как элемент состава, например, состав бандитизма (ст. 209 УК РФ) можно выполнив, создав вооруженную банду, руководив ею, участвуя в такой банде или совершаемых ею нападениях; таким составом является и состав массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ).

В зависимости от конструкции объективной стороны преступления (законодательной конструкции) составы преступлений подразделяются на «материальные», «формальные», «усеченные». В свою очередь, юридическое окончание преступления законодатель ставит в зависимость от особенностей последствий, которые влечет то или иное преступление.

Если каким-либо видом преступления причиняется вред, который может быть сравнительно легко зафиксирован, оценен и определен органами правосудия в каждом конкретном случае (обычно это имущественный или физический вред), то законодатель указывает этот вред в диспозиции статьи закона. Состав юридически считается оконченным с момента наступления этого преступного вреда, и такой состав называется материальным.

Если каким-либо видом преступления причиняется вред, который не может быть легко зафиксирован, определен и оценен в каждом конкретном случае органами правосудия, то законодатель не включает этот вред в диспозицию статьи закона, сам дает через санкцию типовую оценку этому вреду, не требует доказывания этого вреда отдельно от самого деяния.

Такие преступления (побег из мест лишения свободы, дезертирство и др.) считаются юридически оконченными с момента совершения деяния независимо от момента наступления этого вреда, состав такого преступления называется формальным.

Если последствия выражаются в создании угрозы причинения преступного вреда общественным отношениям, в диспозиции статьи закона момент окончания преступления перенесен на более раннюю стадию: на стадию приготовления (например, при планировании агрессивной войны – ст. 353 УК РФ) или покушения (например, при посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа – ст. 317 УК РФ). Такие составы преступления именуются усеченными.

Таким образом, различие между этими составами преступлений состоит в особенностях диспозиции уголовно-правовых норм, а не в том, что одни преступления влекут общественно опасные последствия, а другие – нет.





sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...